Co je to právo?: Porovnání verzí
(→Přirozenoprávní teorie) |
|||
Řádek 139: | Řádek 139: | ||
* [[Právní gnoseologie|gnoseologie]] - poznávání, rozum | * [[Právní gnoseologie|gnoseologie]] - poznávání, rozum | ||
* [[Právní axiologie|axiologie]] - étos, spravedlnost, hodnoty | * [[Právní axiologie|axiologie]] - étos, spravedlnost, hodnoty | ||
+ | |||
+ | == [[DISTINKCE MEZI IUSNATURALISMEM A PRÁVNÍM POZITIVIZMEM]] == | ||
+ | * rozdíly klasifikující teorii, zda inklinuje k pozitivismu nebo naturalismu | ||
+ | * teorie přirozeného i pozitivního jsou mnohé a rozdílné, dělení na dvě větve je umělým konstruktem, není typický pozitivismus, naturalismus -> přijatelné zjednodušení, ale reálně v této podobě neexistuje | ||
+ | |||
+ | |||
+ | základní distinkcí je podle Alexyho přijetí spojovací nebo oddělující teze | ||
+ | * možné prolínání dvou souborů – práva a transcendentna | ||
+ | * zjišťujeme, zda pozitivní a přirozené právo vytváří jeden celek, či zda jsou to dva od sebe oddělené systémy | ||
+ | * pokud akceptujeme přítomnost transcendentního prvku v právu – přítomnost přirozeného práva v celkovém systému práva, pak nutně musíme hledat jeho obsah – co obsahově odpovídá dobru a spravedlnosti – obsahové, ne formální kvality práva | ||
+ | |||
+ | ==== SPOJOVACÍ TEZE ==== | ||
+ | * iusnaturalismus – vnitřní spojení práva a morálky | ||
+ | * obsahové prolínání dvou normových souborů, práva a morálky | ||
+ | * koncepce institucionálního sepětí práva a morálky | ||
+ | |||
+ | ==== ODDĚLUJÍCÍ TEZE ==== | ||
+ | * iuspozitivismus – striktní oddělení práva a morálky jako dvou na sobě nezávislých právních souborů | ||
+ | * máme jen jedno pozitivní právo – existuje jen právo pozitivní, přirozené na něj může mít vliv, ale je od něj odděleno, na existenci a platnost pozitivního práva nemá transcendentno vliv, existenci přirozeného práva nelze dokázat – neměli bychom ho vtahovat do práva (ryzí nauka právní – oddělit se od toho, co není vědecké) – právem je to, co splňuje formální, nikoliv obsahová kritéria | ||
+ | |||
+ | žádný systém nepopírá existenci přirozeného práva a transcendentna, spravedlnosti a dobra – ale oddělující teze tvrdí, že to není právo, je to jiný systém, oddělený | ||
+ | |||
+ | ==== NOETICKÁ DISTINKCE ==== | ||
+ | * předpoklad existence přirozeného práva má význam, jen pokud přispívá ke zdůvodnění právně politických názorů | ||
+ | * stěžejní roli sehrává pojem praktické poznání = poznávání toho, co má být (správného mětí) | ||
+ | * kdo předpokládá možnost praktického poznání, tvrdí zároveň, že to, co má být (správné právo) lze objektivně zdůvodnit racionální analýzou nebo empirickým poznáním, ale bez použití aspektů vyjadřujících nějaký postoj | ||
+ | * přirozenoprávní nauky uznávají existenci praktického poznání | ||
+ | * právní pozitivismus možnost praktického poznání popírá – správné právo a objektivně platné hodnoty nelze určit ryze kognitivně = nonkognitivismus | ||
+ | * (O. Weinberger, Hume-Jörgensenova teze) – distinkce poznávací – zkoumání morální filosofie, ne práva | ||
+ | * lidé jsou schopni popisovat, co je – deskripce x aniž by dali signál nebo se něco změnilo – začínají volit preskriptivní přístup – toto není správné, tak bychom se neměli chovat: | ||
+ | * deskripce -> preskripce, je to správný přístup? lze z toho, co se děje, odvodit logicky, co by mělo být bez svévole? existuje kauzální vztah mezi světem sein, bytí, reality a tím, co má být – sollen, mětí -> NELZE | ||
+ | * existuje mezi světem bytí a mětí propast nebo spojnice – nelze odvodit to, co má být z toho, co je x další autoři tvrdí opak nebo souhlasí | ||
+ | * pokus o objasnění toho, zda lze vyvodit právní normy ze základních principů morálky postupem od výroku o skutečnosti k normě, či postupem od výroku k normě další | ||
+ | * Ota Weinberger: Praktické poznání – pojem – poznání toho, co být má, správného mětí ,zda jsme schopni poznat to, co má být nebo to určujeme vlastní vůlí | ||
+ | * '''NOETICKÝ OPTIMISMUS''' (kognitivistické přístupy – jsme schopni poznat to, co má být) x '''NOETICKÝ PESIMISMUS''' | ||
+ | * kognitivismus může vést k závěrům popírajícím svobodu – norma je pravdivá, musí být součástí systému, odpovídá tomu, jaký svět je – manipulace s právním řádem – popírání principu svobody - ''tohle je jediné pravdivé, musíte to respektovat'' | ||
+ | |||
+ | ==== TŘETÍ DISTINKCE: URČENÍ DŮVODU PLATNOSTI ==== | ||
+ | * důvodem platnosti pro pozitivismus je normotvorná aktivita univerzálních mocenských institucí | ||
+ | * pro přirozenoprávní teorie jsou tomuto důvodu nadřazeny jiné – sv. Augustin a Tomáš Akvinský – boží vůle, Cicero rozum, Rousseau lidská přirozenost, Radbruch základní principy morálky, Kriele legitimita politického systému | ||
+ | * co způsobuje, že určitá norma existuje a platí, střety mezi transcendentnem a vůlí, mocí, autoritou | ||
+ | * '''TRANSCENDENTNÍ – IUSNATURALISMUS''' – právo platí proto, že obsahově odpovídá dobru a spravedlnosti – nespravedlivé není právo – důvod z pohledu obsahu | ||
+ | |||
+ | * '''AUTORITATIVNÍ – IUSPOZITIVISMUS''' – norma je platná, protože ten, kdo má autoritu, to stanovil, odvíjí existenci od normotvorné autority – vítěz klade právo, určuje co je správné | ||
+ | |||
+ | * hledání transcendentna -> tzv. hraniční orgán – [[Alfred Verdross]] – apriorní sebeomezení členů hraničního orgánu | ||
+ | |||
+ | ==== DISTINKCE ÚHLU POHLEDU ==== | ||
+ | z něhož se pojem práva vymezuje (zákonodárce, soudce, vnější pozorovatel) | ||
+ | |||
+ | ==== DISTINKCE DESKRIPTIVNÍHO A NORMATIVNÍHO NÁHLEDU ==== | ||
+ | na funkci vymezení práva | ||
+ | * '''deskriptivní''' postup právní vědy = zkoumá, který pojem práva soudci skutečně ve všeobecnosti mají a které struktury vykazuje | ||
+ | * '''normativní''' postup = který pojem práva by soudci z moci úřední mít měli | ||
== [[Sociologická jurisprudence]] == | == [[Sociologická jurisprudence]] == |
Verze z 12. 8. 2016, 09:17
CO JE TO PRÁVO?
- Hledání správného práva je stejně staré jako právo samo - „Právníci stále ještě hledají definici práva“ – píše Immanuel Kant ve své Kritice čistého rozumu - „Tážeš-li se mě, co je to právo, pak to nevím a netážeš-li se mě, pak to vím“ - Právo je společenský fenomén, žádný jiný tvor ho nepotřebuje - Právo ohromuje svou přizpůsobivostí a ochotou nabídnout se každému, kdo se legitimuje mocí – ospravedlňuje svůj nárok moc vykonávat - Je mezinárodní právo právem ve vlastním smyslu slova? o Jsou to spíš morální pravidla - Lze normativní systémy v tzv. primitivních kmenových společnostech považovat za právní systémy? o Pokud je tam alespoň nějaká forma moci (třeba i neformálně třeba nejstarší člen, vážený člen) - Je sankce znakem práva? - Je právo systém donucujících rozkazů a zákazů suverénní moci? o Takové právo by bylo velmi zjednodušené - Je nemorální právo právem? Přírodní zákony a společenské normy - V přírodních zákonitostech platí kauzální vztah příčiny a následku, mohou být podrobeny verifikaci, tj. mohou být pravdivé nebo nepravdivé. - Kritériem existence právní normy není její pravdivost či její správnost, ale její platnost. Tedy jinými slovy nikoliv že něco je, ale že něco má být. - Přírodní zákony vyjadřují to, co je (tedy bytí), zatímco společenské a právní normy vyjadřují to, co má být.
Obsah
Přirozenoprávní teorie
- Idea spočívající více na víře než na rozumovém poznání
- Dualistický přístup – přirozené a pozitivní právo
- Nad platným právem každého státu existuje nějaké vyšší právo, kterému pozitivní právo nesmí odporovat
- Přirozené právo je nezměnitelné a všeobecně závazné pro všechny osoby ve všech dobách
Zdroje přirozeného práva
* Příroda – pravidla přirozeného práva jsou odvozena z řádu přírody a přirozené podstaty člověka (Aristoteles) * Bůh – pravidla přirozeného práva pochází z božího zjevení (Tomáš Akvinský) * Lidský rozum – racionální myšlení má zajistit obsahově správné poznání (John Lock)
Funkce přirozeného práva
- Ospravedlnění pozitivního práva
- Ochranný filtr proti evidentně nespravedlivému pozitivnímu právu
- Pomocný prostředek k řešení případů, kdy pozitivní právo mlčí
Problém obsahu přirozeného práva
- Lze objektivně zakotvit pravidla přirozeného práva?
- Teorie přirozeného práva o proměnlivém obsahu
- Idea spravedlnosti je absolutní, ale její aplikace se musí přizpůsobit času, místu a okolnostem
- Důvodem jsou rozdíly v morálních postojích
Význam přirozenoprávních idejí
- Působivost ideje přirozeného práva nespočívá v jeho reálné existenci, ale v tom, věří-li velký počet lidí v tuto ideu a jednají-li podle této víry
- Teorie společenské smlouvy
- Koncepce lidských práv
- Situace při změnách politických režimů
TYPY PŘIROZENOPRÁVNÍCH UČENÍ
Podle pramenů praktického poznání rozlišujeme:
- NÁBOŽENSKÉ PŘIROZENÉ PRÁVO = autoři předpokládají existenci objektivních měřítek „správného práva“ – za prameny objektivního mětí považovány prameny poznání víry v Boha
- RACIONALISTICKÉ PŘIROZENÉ PRÁVO = „správné právo“ lze odvodit z lidského rozumu (racionální myšlení však může zaručit pouze správné operování, ne obsahově správné a pravdivé poznání)
- INTUITIVNÍ PŘIROZENÉ PRÁVO = pramenem poznání „správného práva“ je intuice – schopnost bezprostředně vystihnout pravdivé hodnoty, apriorně správné mětí – je intuitivní správnost objektivně správná? Každý má jinou intuici
- ANTROPOLOGICKÉ ZDŮVODNĚNÍ PŘIROZENÉHO PRÁVA = „správné chování“ člověku předepisuje sama jeho podstata – iluzorní - člověk je otevřen různým hodnocením, společenským formám i vztahům k ostatním
Gustav Radbruch – Radbruchova formule – koncepce priority přirozeného před pozitivním právem
M. Kriele – povinnost dodržovat právo je dána tehdy, jestliže toto právo v celku a ve velké míře splňuje požadavky morality
- tato podmínka je splněna, pokud je právo součástí systému založeného na principech demokratického ústavního státu
- neodnímá veškerému pozitivnímu právu v totalitních systémech povahu práva – i zde existuje bezprostřední právní legitimita pro zákony a instituty, jež nejsou typické pro systém a samy o sobě jsou eticky oprávněné
- pozitivní právo testováno nejen hlediskem morality, ale i povahou politického systému (demokratické legitimity) – Dreier
Lon. L. Fuller – anglosaský iusnaturalista
- pojem práva nelze definovat nezávisle na důvodech, pro něž lidé akceptují a dodržují právo
- každý právní systém musí splňovat minimálně osm základních morálních požadavků legality, aby se stal přijatelným = vnitřní moralita práva
- nedodržení kteréhokoli z nich vede k něčemu, co vůbec není systémem práva
- obecnost právní regulace
- nezbytnost zveřejnění právních pravidel a možnost jejich podrobení veřejné kritice
- zákaz zpětné účinnosti zákonů
- jasnost a srozumitelnost formulování zákonů
- bezrozpornost právního systému
- stabilita práva
- nepřípustnost zákonného požadavku nemožného chování
- nezbytnost interpretace a aplikace zákonů v souladu s jejich formulováním
iusnaturalismus – dualita práva ve spojení s prioritou práva přirozeného – akceptace práva jako souboru norem, jenž je dílem lidí – veřejných mocenských institucí + transcendentní normový soubor, který zakládá legitimitu předchozího, v případě rozporu první ruší a normy lidského chování z něj bezprostředně vyplývají
Augustinus Aurelius – kde není spravedlnost, není ani právo
Tomáš Akvinský – zákony stanovené lidmi jsou buď spravedlivé, nebo nespravedlivé, pokud jsou spravedlivé, jejich závaznost plyne z věčného zákona, z nějž pocházejí – nezdá se zákonem, co není spravedlivé
- nesmí se poslouchat lidské zákony, které jsou zařízeny proti Božímu příkazu
- primární autoritou práva zůstává bůh x panovník je pověřen, aby právo střežil a spravoval
DWORKIN A JEHO KONCEPCE PŘIROZENÉHO PRÁVA
- teze, že právními principy jsou i ty principy, které nemají dostatečnou institucionální podporu (nejsou zakotveny v ústavě, zákonech, obyčejích ani doktríně), ale protože jsou součástí politické nebo společenské morálky, platí v důsledku svého obsahu
- principy se svou strukturou liší od norem (neplatí pro ně logický zákon vyloučení třetího, jejich platnost nespočívá jako u norem pouze v modalitách platnosti, ale v různé míře intenzity této platnosti)
- podle Alexyho to jsou příkazy k optimalizaci – pro principy je příznačné, že přikazují, aby něco (cíl nebo hodnota) bylo realizováno v nejvyšší možné míře
- tato teze je pozitivisty kritizována (Weinberger)
Právní pozitivismus
- Monistická teorie - Laicizace práva, racionalismus a voluntarismus - Teze společenského faktu: Existence a obsah práva jsou determinovány prameny práva, které mají povahu společenských faktů (např. legislativou, judikaturou, obyčeje, právní vědou) - Konkrétní právní řády se mohou lišit v tom, co se v nich uznává jako pramen práva - Teze oddělitelnosti o Platnost práva je od morálky v principu oddělitelná – morální kvalita nemusí být nutnou podmínkou právní platnosti o Exklusivní positivisté – platnost práva je od morálky vždy oddělená, veškeré právo se zakládá na pramenech práva a vše, co nemá formu pramene práva, není právo o Inkluzivní positivisté – není pravda, že platnost práva je nutně závislá na jeho morální kvalitě, ale je to možné (je to jenom otázka nahodilosti)
teze pozitivismu:
- teze společenského faktu = existence práva, jeho platnost a obsah je determinován a ověřován společenskými fakty (jednání lidí ve společnosti, právo jako společenská praxe, judikatura, předpisy, obyčeje)
- teze oddělitelnosti – platnost práva pojmově nezávislá na morální správnosti
- teze identity – pramenem práva je zákon -> teze závaznosti = zákon je pro soudce kategoricky závazný
- teze hodnotové neutrálnosti – pouze posuzujeme, zda právo platí či ne, nezajímá nás hodnotová náplň – právo platí nezávisle na tom
- teze skepse vůči praktickému poznání
Dělení pozitivistických teorií
Historický pozitivismus
– právo je historicky vzniklý fenomén bez kladení otázky správného práva a předpokladu platnosti prepozitivních principů
Normativistický pozitivismus
– právo je uzavřený normativní systém, právo pojímáno jako zvláštní normativní předmět myšlení, jehož existence může být zkoumána a pochopena, aniž je nutno uvažovat o dalších společenských skutečnostech jako je sociální struktura a vztahy
Realistický pozitivismus
– existence a působení soudů a státních orgánů chápána jako reálný systém se svébytnou platností
Institucionalistický pozitivismus
– právo je normativní systém a zároveň skutečnost společenského života, spojení normativismu a realismu - Weinberger
Znaky pozitivismu podle Harta
- Právní normy jsou rozkazy lidských bytostí
- Mezi právem a morálkou neexistuje žádná souvislost
- Významová analýza právních pojmů se liší od empirického a normativního poznání práva
- Právo je uzavřený logický systém, kde je možné prostřednictvím logické dedukce, z předem daných právních norem dospět ke správným právním rozhodnutím a to bez odkazu na sociální cíle nebo morální kritéria
- Morální soudy není možné racionálně zdůvodnit
Pozitivismus popírá možnost praktického poznání – správné právo a objektivně platné hodnoty nelze určit ryze kognitivně (non-kognitivismus)
Základní struktura filosofie práva
- ontologie - co zakládá právo? jaká je podstata práva? jsou to jen akty moci?
- gnoseologie - poznávání, rozum
- axiologie - étos, spravedlnost, hodnoty
DISTINKCE MEZI IUSNATURALISMEM A PRÁVNÍM POZITIVIZMEM
- rozdíly klasifikující teorii, zda inklinuje k pozitivismu nebo naturalismu
- teorie přirozeného i pozitivního jsou mnohé a rozdílné, dělení na dvě větve je umělým konstruktem, není typický pozitivismus, naturalismus -> přijatelné zjednodušení, ale reálně v této podobě neexistuje
základní distinkcí je podle Alexyho přijetí spojovací nebo oddělující teze
- možné prolínání dvou souborů – práva a transcendentna
- zjišťujeme, zda pozitivní a přirozené právo vytváří jeden celek, či zda jsou to dva od sebe oddělené systémy
- pokud akceptujeme přítomnost transcendentního prvku v právu – přítomnost přirozeného práva v celkovém systému práva, pak nutně musíme hledat jeho obsah – co obsahově odpovídá dobru a spravedlnosti – obsahové, ne formální kvality práva
SPOJOVACÍ TEZE
* iusnaturalismus – vnitřní spojení práva a morálky * obsahové prolínání dvou normových souborů, práva a morálky * koncepce institucionálního sepětí práva a morálky
ODDĚLUJÍCÍ TEZE
* iuspozitivismus – striktní oddělení práva a morálky jako dvou na sobě nezávislých právních souborů * máme jen jedno pozitivní právo – existuje jen právo pozitivní, přirozené na něj může mít vliv, ale je od něj odděleno, na existenci a platnost pozitivního práva nemá transcendentno vliv, existenci přirozeného práva nelze dokázat – neměli bychom ho vtahovat do práva (ryzí nauka právní – oddělit se od toho, co není vědecké) – právem je to, co splňuje formální, nikoliv obsahová kritéria
žádný systém nepopírá existenci přirozeného práva a transcendentna, spravedlnosti a dobra – ale oddělující teze tvrdí, že to není právo, je to jiný systém, oddělený
NOETICKÁ DISTINKCE
- předpoklad existence přirozeného práva má význam, jen pokud přispívá ke zdůvodnění právně politických názorů
- stěžejní roli sehrává pojem praktické poznání = poznávání toho, co má být (správného mětí)
- kdo předpokládá možnost praktického poznání, tvrdí zároveň, že to, co má být (správné právo) lze objektivně zdůvodnit racionální analýzou nebo empirickým poznáním, ale bez použití aspektů vyjadřujících nějaký postoj
- přirozenoprávní nauky uznávají existenci praktického poznání
- právní pozitivismus možnost praktického poznání popírá – správné právo a objektivně platné hodnoty nelze určit ryze kognitivně = nonkognitivismus
- (O. Weinberger, Hume-Jörgensenova teze) – distinkce poznávací – zkoumání morální filosofie, ne práva
- lidé jsou schopni popisovat, co je – deskripce x aniž by dali signál nebo se něco změnilo – začínají volit preskriptivní přístup – toto není správné, tak bychom se neměli chovat:
- deskripce -> preskripce, je to správný přístup? lze z toho, co se děje, odvodit logicky, co by mělo být bez svévole? existuje kauzální vztah mezi světem sein, bytí, reality a tím, co má být – sollen, mětí -> NELZE
- existuje mezi světem bytí a mětí propast nebo spojnice – nelze odvodit to, co má být z toho, co je x další autoři tvrdí opak nebo souhlasí
- pokus o objasnění toho, zda lze vyvodit právní normy ze základních principů morálky postupem od výroku o skutečnosti k normě, či postupem od výroku k normě další
- Ota Weinberger: Praktické poznání – pojem – poznání toho, co být má, správného mětí ,zda jsme schopni poznat to, co má být nebo to určujeme vlastní vůlí
- NOETICKÝ OPTIMISMUS (kognitivistické přístupy – jsme schopni poznat to, co má být) x NOETICKÝ PESIMISMUS
- kognitivismus může vést k závěrům popírajícím svobodu – norma je pravdivá, musí být součástí systému, odpovídá tomu, jaký svět je – manipulace s právním řádem – popírání principu svobody - tohle je jediné pravdivé, musíte to respektovat
TŘETÍ DISTINKCE: URČENÍ DŮVODU PLATNOSTI
- důvodem platnosti pro pozitivismus je normotvorná aktivita univerzálních mocenských institucí
- pro přirozenoprávní teorie jsou tomuto důvodu nadřazeny jiné – sv. Augustin a Tomáš Akvinský – boží vůle, Cicero rozum, Rousseau lidská přirozenost, Radbruch základní principy morálky, Kriele legitimita politického systému
- co způsobuje, že určitá norma existuje a platí, střety mezi transcendentnem a vůlí, mocí, autoritou
- TRANSCENDENTNÍ – IUSNATURALISMUS – právo platí proto, že obsahově odpovídá dobru a spravedlnosti – nespravedlivé není právo – důvod z pohledu obsahu
- AUTORITATIVNÍ – IUSPOZITIVISMUS – norma je platná, protože ten, kdo má autoritu, to stanovil, odvíjí existenci od normotvorné autority – vítěz klade právo, určuje co je správné
- hledání transcendentna -> tzv. hraniční orgán – Alfred Verdross – apriorní sebeomezení členů hraničního orgánu
DISTINKCE ÚHLU POHLEDU
z něhož se pojem práva vymezuje (zákonodárce, soudce, vnější pozorovatel)
DISTINKCE DESKRIPTIVNÍHO A NORMATIVNÍHO NÁHLEDU
na funkci vymezení práva
- deskriptivní postup právní vědy = zkoumá, který pojem práva soudci skutečně ve všeobecnosti mají a které struktury vykazuje
- normativní postup = který pojem práva by soudci z moci úřední mít měli
Sociologická jurisprudence
- Právo je nutno zkoumat v jeho interakci se společností (v interakci práva na jedné straně a postojů lidí žijících v rámci práva na straně druhé) - Zkoumá účinky práva na lidi a lidí na právo - Nevidí právo v knihách (zákonících) – law in books, ale právo v jeho realizaci – law in action